Кротко расскажем о том, что произошло. Специалист трудился у работодателя два года перед тем, как случилось описываемое происшествие. Работник, переходя из одного кабинета в другой, споткнулся о металлическую конструкцию в полу и упал. К сожалению, падение оказалось травмирующим. Сотрудник продолжительное время находился на лечении.
После случившегося работник написал заявление, и на основании этого документа предприятием было проведено расследование несчастного случая. Итогом этих мероприятий стал акт.
Специалист, ознакомившись с выводами, которые были указаны в документе, не согласился с ними в той части, где утверждалось, что произошедший несчастный случай наступил в том числе по вине самого работника.
Сотрудник обратился в Государственную инспекцию труда для повторного расследования, которое и было проведено. Но и в этот раз в документе указывалось, что несчастный случай произошел в том числе по вине работника, допустившего нарушение требований по охране труда.
Районный суд, а также судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении исковых требований сотрудника отказали. Обращаясь в следующую инстанцию, истец указал, что трудовое законодательство не использует такой термин в описании причины несчастного случая, как «личная неосторожность». Арбитры же, по мнению работника, признают, что термины «личная неосторожность» и «грубая неосторожность» фактически равны.
Сотрудник настаивал на своей правоте, он указал, что работодатель нарушил пункт 18 Правил по охране труда в медицинских учреждениях, где трудился работник, поэтому его вина, указанная в акте, должна быть исключена из документа.
Арбитры кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев материалы дела, обратили внимание, что сотрудник при поступлении на работу, прошел целый комплекс мероприятий направленных на защиту здоровья специалистов:
В данной инструкции, кроме прочего, говорится о том, что сотрудник во время хождения по территории работодателя должен следить за состоянием пола в помещениях, а также при движении по коридорам, кабинетам, и избегать запинания.
Судьи обратили внимание и на должностную инструкцию специалиста, в которой «предусмотрена ответственность работника за соблюдение техники безопасности».
Арбитры указали, что «вопреки доводам кассационной жалобы, наличие вины работодателя в произошедшем с [сотрудником] несчастном случае не является основанием для исключения из акта о несчастном случае на производстве выводов о нарушении ею требований пункта 14 Правил по охране труда в медицинских организациях, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 928н, согласно которому при передвижении по медицинской организации во избежание проскальзывания и падения работник обязан обращать внимание на состояние пола в помещениях».
Судьи отметили, что работник трудился более двух лет и, как было сказано выше, он ознакомлен с Инструкцией по охране труда. Этим документом предписывается во время ходьбы обращать внимание на состояние пола в помещениях и при движении по коридорам и кабинетам избегать запинания.
Таким образом, резюмировали арбитры, нижестоящие инстанции обоснованно пришли к заключению, что произошедшее случилось в том числе и по личной неосторожности работника. Жалоба истца оставлена без удовлетворения, а решения судов – без изменения (Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.05.2024 № 88-7999/2024).
Редакция ПБ
Материал был опубликован в журнале «Практическая бухгалтерия». Больше подобных текстов, читайте на сайте журнала.
Что не учитывать в доходах при УСН, чтобы не переплачивать налог?
Нужно ли в учетной политике писать о раздельном учете?
Детские пособия с 1 февраля 2025 года: индексация, размеры выплат
Что делать, если не пришло налоговое уведомление?
За что работник может требовать от работодателя возмещения морального вреда?
Комментарии (0)
Оставить комментарий